Должник-перекуп авто

Александр Букарев

Пользователь
Добрый день. Ситуация следующая, должник занимался перекупом авто. Сделки входят в 3 -летний период, в годичный не попадают, покупатели незаинтересованные лица. Смущает вот что, цены как по приобретению их должником, так и впоследствие при продаже в 2-3 раза ниже рыночных. Догороры по приобретению есть, прислали Гибдд. А также есть сделки, когда авто куплено за 200 000 (хотя рыночная где-то 400 000), а продано через месяц за 50 000, в дтп не участвовала, ущерб никто не причинял. Должник говорит что цены ставили просто по договоренности с покупателем.
Для оспаривания по п.1 61.2 сделки не подходят по сроку, но они более чем сомнительные. Как верно поступить в данном случае?
 

Kapues

Пользователь
Если деньги по счету не прошли, - их не было. Значит надо оспаривать как мнимую.

Согласно позиции, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2016 N 308-ЭС16-1475, доказывание в деле о банкротстве факта общности экономических интересов допустимо не только через подтверждение аффилированности юридической (в частности, принадлежность лиц к одной группе компаний через корпоративное участие), но и фактической. Второй из названных механизмов по смыслу абзаца 26 статьи 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" не исключает доказывания заинтересованности даже в тех случаях, когда структура корпоративного участия и управления искусственно позволяет избежать формального критерия группы лиц, однако сохраняется возможность оказывать влияние на принятие решений в сфере ведения предпринимательской деятельности. О наличии такого рода аффилированности может свидетельствовать поведение лиц в хозяйственном обороте, в частности, заключение между собой сделок и последующее их исполнение на условиях, недоступных обычным (независимым) участникам рынка.

В этой связи нельзя не отметить выводы, положенные в основу определения от 28.03.2019 Верховного Суда Российской Федерации № 305-ЭС18-17629(2), согласно которым аффилированные лица не заинтересованы в раскрытии своего статуса, наоборот, обычно скрывают его, их отношения не регламентированы какими-либо нормативными или локальными актами, которые бы устанавливали соответствующие правила, стандарты поведения.

Критерии взаимозависимости (фактической аффилированности) содержатся и в НК РФ (ст.ст. 20, 40). Так, если будет установлено, что примененная сторонами цена сделки отклоняется от рыночных цен более чем на 20%, налоговый орган вправе вынести решение о доначислении налога и пени, рассчитанных исходя из применения рыночных цен.

Сделки отчуждению своего имущества должником являются мнимыми, т.е. совершенными без намерения создать соответствующие юридические последствия, если они заключены с целью избежать возможного обращения взыскания на принадлежащее должнику имущество признаются таковыми и вне рамок законодательства о банкротстве. Например: Определение Верховного Суда РФ от 05.06.2012 по делу N 11-КГ12-3, Постановление Президиума ВАС РФ от 06.02.2002 N 2352/01 по делу N 9-315, Постановление Президиума ВАС РФ от 22.03.2012 N 6136/11 по делу N А60-29137/2010-С5, Определение Верховного Суда РФ от 19.04.2016 N 83-КГ16-4 и многие другие.



Учитывая объективную сложность получения оппонентами отсутствующих у них прямых доказательств неформальной аффилированности, судами должна приниматься во внимание совокупность согласующихся между собой косвенных доказательств. Если заинтересованные лица привели достаточно серьезные доводы и представили существенные косвенные свидетельства, которые во взаимосвязи позволяют признать убедительными их аргументы о возникновении группы лиц, в силу статьи 65 АПК РФ бремя доказывания обратного переходит на другую сторону, ссылающуюся на независимый характер его отношений с должником.

Обстоятельства дела (совершение безвозмездного отчуждения всего имущества группе лиц, заниженная стоимость) говорят о том, что все три условия соблюдены, а сделки совершались группой лиц с признаками фактической аффилированности.

Кроме того, ни финансовый управляющий, ни суд не ограничены основаниями для оспаривания сделок, предусмотренными ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Согласно правовой позиции Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 12.03.2019 No305-ЭС17-11710(4) по делу № А40-177466/2013, сама по себе недоказанность признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества на момент совершения сделки (как одной из составляющих презумпции цели причинения вреда) не блокирует возможность квалификации такой сделки в качестве подозрительной. В частности, цель причинения вреда имущественным правам кредиторов может быть доказана и иным путем, в том числе на общих основаниях (статьи 9 и 65 АПК РФ).



Действующее законодательство исходит из того, что прикрываемая сделка также может быть признана недействительной по основаниям, установленным Гражданским кодексом или специальными законами.

Наличие в Законе о банкротстве специальных оснований оспаривания сделок, предусмотренных статьями 61.2 и 61.3, само по себе не препятствует суду квалифицировать сделку, при совершении которой допущено злоупотребление правом, как ничтожную (статьи 10 и 168 ГК РФ), в том числе при рассмотрении требования, основанного на такой сделке (абзац четвертый пункта 4 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)").

В соответствии с пунктом 2 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, в том числе сделку на иных условиях, ничтожна. К сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом существа и содержания сделки применяются относящиеся к ней правила.

Как разъяснено в абзаце первом пункта 87, абзаце первом пункта 88 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 25), притворная сделка может прикрывать сделку с иным субъектным составом; для прикрытия сделки может быть совершено несколько сделок.

По смыслу приведенных разъяснений цепочкой последовательных сделок купли-продажи с разным субъектным составом может прикрываться сделка, направленная на прямое отчуждение имущества первым продавцом последнему покупателю.

В отношении прикрывающей сделки ее стороны, как правило, изготавливают документы так, что у внешнего лица создается впечатление будто бы стороны действительно следуют условиям притворного договора. Однако существенное значение для правильного рассмотрения настоящего обособленного спора имеют обстоятельства, касающиеся перехода фактического контроля над имуществом.

Наличие доверительных отношений позволяет отсрочить юридическое закрепление прав на имущество в государственном реестре, объясняет разрыв во времени между притворными сделками и поэтому не может рассматриваться как обстоятельство, исключающее ничтожность сделок. Соответствующая правовая позиция изложена в определении Верховного Суда РФ от 31.07.2017 N 305-ЭС15-11230.
 

Александр Букарев

Пользователь
Если деньги по счету не прошли, - их не было. Значит надо оспаривать как мнимую.

Согласно позиции, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2016 N 308-ЭС16-1475, доказывание в деле о банкротстве факта общности экономических интересов допустимо не только через подтверждение аффилированности юридической (в частности, принадлежность лиц к одной группе компаний через корпоративное участие), но и фактической. Второй из названных механизмов по смыслу абзаца 26 статьи 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" не исключает доказывания заинтересованности даже в тех случаях, когда структура корпоративного участия и управления искусственно позволяет избежать формального критерия группы лиц, однако сохраняется возможность оказывать влияние на принятие решений в сфере ведения предпринимательской деятельности. О наличии такого рода аффилированности может свидетельствовать поведение лиц в хозяйственном обороте, в частности, заключение между собой сделок и последующее их исполнение на условиях, недоступных обычным (независимым) участникам рынка.

В этой связи нельзя не отметить выводы, положенные в основу определения от 28.03.2019 Верховного Суда Российской Федерации № 305-ЭС18-17629(2), согласно которым аффилированные лица не заинтересованы в раскрытии своего статуса, наоборот, обычно скрывают его, их отношения не регламентированы какими-либо нормативными или локальными актами, которые бы устанавливали соответствующие правила, стандарты поведения.

Критерии взаимозависимости (фактической аффилированности) содержатся и в НК РФ (ст.ст. 20, 40). Так, если будет установлено, что примененная сторонами цена сделки отклоняется от рыночных цен более чем на 20%, налоговый орган вправе вынести решение о доначислении налога и пени, рассчитанных исходя из применения рыночных цен.

Сделки отчуждению своего имущества должником являются мнимыми, т.е. совершенными без намерения создать соответствующие юридические последствия, если они заключены с целью избежать возможного обращения взыскания на принадлежащее должнику имущество признаются таковыми и вне рамок законодательства о банкротстве. Например: Определение Верховного Суда РФ от 05.06.2012 по делу N 11-КГ12-3, Постановление Президиума ВАС РФ от 06.02.2002 N 2352/01 по делу N 9-315, Постановление Президиума ВАС РФ от 22.03.2012 N 6136/11 по делу N А60-29137/2010-С5, Определение Верховного Суда РФ от 19.04.2016 N 83-КГ16-4 и многие другие.



Учитывая объективную сложность получения оппонентами отсутствующих у них прямых доказательств неформальной аффилированности, судами должна приниматься во внимание совокупность согласующихся между собой косвенных доказательств. Если заинтересованные лица привели достаточно серьезные доводы и представили существенные косвенные свидетельства, которые во взаимосвязи позволяют признать убедительными их аргументы о возникновении группы лиц, в силу статьи 65 АПК РФ бремя доказывания обратного переходит на другую сторону, ссылающуюся на независимый характер его отношений с должником.

Обстоятельства дела (совершение безвозмездного отчуждения всего имущества группе лиц, заниженная стоимость) говорят о том, что все три условия соблюдены, а сделки совершались группой лиц с признаками фактической аффилированности.

Кроме того, ни финансовый управляющий, ни суд не ограничены основаниями для оспаривания сделок, предусмотренными ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Согласно правовой позиции Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 12.03.2019 No305-ЭС17-11710(4) по делу № А40-177466/2013, сама по себе недоказанность признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества на момент совершения сделки (как одной из составляющих презумпции цели причинения вреда) не блокирует возможность квалификации такой сделки в качестве подозрительной. В частности, цель причинения вреда имущественным правам кредиторов может быть доказана и иным путем, в том числе на общих основаниях (статьи 9 и 65 АПК РФ).



Действующее законодательство исходит из того, что прикрываемая сделка также может быть признана недействительной по основаниям, установленным Гражданским кодексом или специальными законами.

Наличие в Законе о банкротстве специальных оснований оспаривания сделок, предусмотренных статьями 61.2 и 61.3, само по себе не препятствует суду квалифицировать сделку, при совершении которой допущено злоупотребление правом, как ничтожную (статьи 10 и 168 ГК РФ), в том числе при рассмотрении требования, основанного на такой сделке (абзац четвертый пункта 4 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)").

В соответствии с пунктом 2 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, в том числе сделку на иных условиях, ничтожна. К сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом существа и содержания сделки применяются относящиеся к ней правила.

Как разъяснено в абзаце первом пункта 87, абзаце первом пункта 88 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 25), притворная сделка может прикрывать сделку с иным субъектным составом; для прикрытия сделки может быть совершено несколько сделок.

По смыслу приведенных разъяснений цепочкой последовательных сделок купли-продажи с разным субъектным составом может прикрываться сделка, направленная на прямое отчуждение имущества первым продавцом последнему покупателю.

В отношении прикрывающей сделки ее стороны, как правило, изготавливают документы так, что у внешнего лица создается впечатление будто бы стороны действительно следуют условиям притворного договора. Однако существенное значение для правильного рассмотрения настоящего обособленного спора имеют обстоятельства, касающиеся перехода фактического контроля над имуществом.

Наличие доверительных отношений позволяет отсрочить юридическое закрепление прав на имущество в государственном реестре, объясняет разрыв во времени между притворными сделками и поэтому не может рассматриваться как обстоятельство, исключающее ничтожность сделок. Соответствующая правовая позиция изложена в определении Верховного Суда РФ от 31.07.2017 N 305-ЭС15-11230.
Деньги он получал наличными. Так обычно по автомобилям и происходит. Сделки реальные, покупатели тоже реальные, сразу ставили на учет и сами пользовались
 

Kapues

Пользователь
Деньги он получал наличными. Так обычно по автомобилям и происходит. Сделки реальные, покупатели тоже реальные, сразу ставили на учет и сами пользовались
Завтра, после окончания срока на оспаривание, придет кредитор и спросит: "А с какого х, продажная ты шкура, заключил, что сделки были реальные, когда были все признаки оспоримости и стоимость имущества была занижена?" и подаст на убытки. И убытки присудят.

ВЫ, Б-ДЬ, НЕ ДЛЯ КРЕДИТОРОВ, НЕ ДЛЯ СУДА. ДЛЯ СЕБЯ ХОТЬ РАЗ СДЕЛАЙТЕ НОРМАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПО СДЕЛКАМ ДОЛЖНИКА. Я ПОНИМАЮ, ЧТО ВЫ ВСЕ "УМНЫЕ" И СЧИТАЕТЕ, ЧТО ФИНАНАЛИЗ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ПРЕДНАМЕРЕННОСТИ И АНАЛИЗ ПО СДЕЛКАМ ДЕЛАЮТСЯ ТОЛЬКО В РД. ВЫ ВСЕ ТАМ "УМНЫЕ" ДО ПЕРВОГО ЗАЛЕТНОГО ДЯТЛА, КОТОРЫЙ ВАШУ СИСТЕМУ "НИППЕЛЬ" ОТЫМЕЕТ ВО ВСЕ ЩЕЛИ. ХОТЬ КАКИЕ-ТО ЗАЙЧАТКИ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА ДЕЛ О БАНКРОТСТВЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ?!?!
Все, настроение в жопу. Ушел за бухлом.

Хаев очень точно выражает мои эмоции. Красава.

 
Последнее редактирование:

Lamp

Пользователь
Смущает вот что, цены как по приобретению их должником, так и в последствие при продаже в 2-3 раза ниже рыночных.
А что вас смущает? Он же перекуп. В этом суть его бизнеса. Какой ему смысл машину рыночной стоимостью 400 тыс., покупать за 400 тыс. Он же для перепродажи ее покупает.
 

Александр Букарев

Пользователь
А что вас смущает? Он же перекуп. В этом суть его бизнеса. Какой ему смысл машину рыночной стоимостью 400 тыс., покупать за 400 тыс. Он же для перепродажи ее покупает.
Больше беспокоит вот этот момент
"есть сделки, когда авто куплено за 200 000 (хотя рыночная где-то 400 000), а продано через месяц за 50 000, в дтп не участвовала, ущерб никто не причинял. Должник говорит что цены ставили просто по договоренности с покупателем.
Для оспаривания по п.1 61.2 сделки не подходят по сроку, но они более чем сомнительные."
 

Kapues

Пользователь
"есть сделки, когда авто куплено за 200 000 (хотя рыночная где-то 400 000), а продано через месяц за 50 000, в дтп не участвовала, ущерб никто не причинял. Должник говорит что цены ставили просто по договоренности с покупателем.
Для оспаривания по п.1 61.2 сделки не подходят по сроку, но они более чем сомнительные."
Все подходит. Оспаривается легко. Если мозг есть. Я же выше все расписал и в рот положил. Походу не то положил.
 

ZUM

Пользователь
Все подходит. Оспаривается легко. Если мозг есть. Я же выше все расписал и в рот положил. Походу не то положил.
Спору нет - неплохая подборочка. Даже сохраню - пригодится. Но не так все легко.
Вот явный вывод имущества из конкурсной массы по полгода оспариваю, с очевидным фальшивым договором, мнимостью, не прошедшими сроками и т.п. И время/деньги не на нашей стороне - они за 15 мин. один фальшак состряпают, а ты на каждый такой 3 месяца для опровержения убей.
И здесь могу предположить - принесут покупатели доп.соглашения к договору следующим днем, что цену пересмотрели, и заплатили рыночную. Что тогда? Ну продавец (должник) еще на налог попал (ради чего заниженную цену и ставят), и должен еще обосновать, куда эти деньги дел.
Не, сделки, конечно оспаривать надо. Если нет железных оснований не оспаривать, и готовности потом твердо и аргументированно стоять на этом до конца, заявляя кредиторам, что если они уверены в необходимости - пусть сами и несут расходы на это. Главное, чтобы потом им и суд отказал.
 

Kapues

Пользователь
И здесь могу предположить - принесут покупатели доп.соглашения к договору следующим днем, что цену пересмотрели, и заплатили рыночную. Что тогда?
Стандарт доказывания подразумевает необходимость доказывания передачи денежных средств. При этом одна только расписка не катит. На этом весь схематоз и палится всегда.
 
Верх